Имущество и прав на денежные

Официальный текст :

Статья 1013. Объект доверительного управления

1. Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.

2. Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом.

3. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, не может быть передано в доверительное управление. Передача в доверительное управление имущества, находившегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении, возможна только после ликвидации юридического лица, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которого имущество находилось, либо прекращения права хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом и поступления его во владение собственника по иным предусмотренным законом основаниям.

Комментарий юриста :

Доверительное управление согласно данной статье может осуществляться в отношении различных категорий имущества - как движимого, так и недвижимого. Гражданский кодекс не содержит исчерпывающего перечня объектов, однако особо выделяет:

1) из объектов недвижимости - имущественные комплексы, в том числе предприятия;
2) из движимого имущества - ценные бумаги;
3) права (удостоверенные ценными бумагами, авторские права на произведения науки, искусства, литературы, право на коммерческое обозначение и др.).

Нематериальные блага объектом данного договора быть не могут. Договор доверительного управления имуществом может быть индивидуальным, без объединения имущества данного учредителя в единый имущественный комплекс с имуществом других лиц, или предусматривать объединение имущества (например, в общий фонд банковского управления).

Гражданский кодекс не содержит нормы (запретительной или разрешительной), непосредственно регулирующей доверительное управление вещами, определяемыми родовыми признаками (исключение составляют денежные средства, которые статья 1013 подчиняет особым требованиям). Тем не менее такое имущество может быть объектом данного договора, хотя бы в силу подзаконных актов (примером являются драгоценные металлы и природные драгоценные камни (приказ ЦБР от 02.07.1997 № 02-287 Об утверждении инструкции "О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации".

Пункт 2 ст. 1013 ГК РФ устанавливает, что денежные средства не могут быть самостоятельным объектом управления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Например, доверительное управление денежными средствами как самостоятельным объектом разрешено кредитным организациям, которые вправе осуществлять доверительное управление денежными средствами по договору с физическими и юридическими лицами в соответствии со статьей 5 Закона о банках. Закон о рынке ценных бумаг также устанавливает изъятия из положения пункта 2 статьи 1013. В статье 5 Закона о рынке ценных бумаг предусмотрено доверительное управление денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также денежными средствами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами.

Статья 13 Федерального Закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" предусматривает, что в доверительное управление открытым и интервальным паевыми инвестиционными фондами могут быть переданы только денежные средства. Закон о накопительной части пенсии предусматривает такой объект доверительного управления, как "средства пенсионных накоплений", которые формируются из поступивших в Пенсионный фонд РФ сумм страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, чистого финансового результата, который получен от их временного размещения Пенсионным фондом РФ, а также средств, поступивших в Пенсионный фонд РФ от управляющих компаний.

Статья 1013 исключает возможность передачи в доверительное управление объектов иных вещных прав, нежели права собственности. В таком положении находится государственное или муниципальное имущество, переданное в хозяйственное ведение или оперативное управление унитарному предприятию или учреждению. Указанное имущество может стать предметом договора доверительного управления только после прекращения по основаниям, предусмотренным законом, названных вещных прав на него и возврата собственнику.

Понятие, виды и правовой режим объектов гражданских прав. Законодатель признает объект элементом правоотношения, определяющим его содержание и форму защиты при нарушении субъективных прав. Назначение объекта – удовлетворение законных интересов субъектов, при этом для отдельных объектов законодателем установлен свой правовой режим – т.е. порядок их использования субъектами, который определяет допус­тимые способы и пределы распоряжения объектом – при переходе самого объекта (п.1 ст. 129), прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации либо их материальных носителей (п.4 ст. 129) от одного лица к другому.

С учетом специфики правового режима в ст. 128 выделены виды объектов : вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги; иное имущество , в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные п рава; результаты работ и оказание услуг ; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага .

Свободно обращающиеся объекты группируют в зависимости от юридических свойств , определяющих специфику их оборота. Выделяют объекты материальные и нематериальные ; среди материальных – вещи , включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, и иное имущество , в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права ; среди вещей – движимые и недвижимые, делимые и неделимые, простые и сложные, главные вещи и их принадлежности, потребляемые и непотребляемые, имущественные комплексы и т.д. Выделение объектов по правовому режиму определяет пределы осуществления субъективных прав, момент перехода прав от одного лица к другому, действие сделки на весь объект либо его составную часть, форму защиты при нарушении субъективного права и т.д.

В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность объекта лицу, ограничения таких прав и обременения имущества подлежат госрегистрации. Эти права на имущество возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения записи в госреестр; иное может быть установлено только законом (п. п. 1 и 2 ст. 8.1. ГК). Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке (п. 6 ст. 8.1. ГК).



Правовой режим недвижимого имущества. В целях обеспечения стабильности гражданского оборота ст. 131 ГК устанавливает необходимость гос. регистрации вещных прав на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновения, перехода и прекращения. Кроме ГК особый правовой режим недвижимости определен в ФЗ-122 от 21.07.1997 г. «О государ­ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». К недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей , т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в т.ч. здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие госрегистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Итак, вещь является недвижимой либо в силу своих природных свойств (абз. 1 п. 1 ст. 130 ГК), либо в силу прямого указания закона , что такой объект подчинен режиму недвижимых вещей (абз. 2 п. 1 ст. 130 ГК). Регистрация недвижимости – юрид. акт признания иподтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на него. Проводится в Едином госреестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) по установленной ФЗ-122 системе записей о правах, которая основана на кадастровом и техническом учете объекта недвижимости. Это позволяет однозначно выделить объект недвижимостииз числа иных объектов под своим учетным номером. Введено две формы регистрации: 1) регистрация прав (обременений) на недвижимость – удостоверяется свидетельством о государственной регистрации прав ; 2) регистрация сделок с недвижимым имуществом – удостоверяется путем совершения специальной регистрационной надписи в тексте договора.

По общему правилу госрегистрация права на вещь не обязательна для признания ее объектом недвижимости. Правомерно возведенное здание или сооружение является объектом недвижимости и до регистрации на него права собственности лица, в законном владении которого находится. Регистрация прав, возникших до вступления в силу ФЗ-122, проводится по желанию их обладателей. Регистрации в порядке, предусмотренном ФЗ-122, подлежат права на объекты не­движимости, правоустанавливающие документы на которые оформлены после 30.01.98. (дата введения ФЗ в действие). При этом регистрация возникших после введения в действие ФЗ ограничения прав либо сделки с объектом недвижимости требует и регистрации прав на данный объект, возникшихдо введения в действие ФЗ-122. Регистратор проверяет юридическую силу представленных заявителем правоустанавливающих документов на объект недвижимости, законность сделки , устанавливает отсутствие противоречий между заявленными и уже зарегистрированными правами на данный объект. После проверки в регистрации отказывают (ст. 20 ФЗ-122) либо ее осуществляют.

По правовому режиму законодатель осуществляет и классификацию вещей .

Если с учетом правил ст. 133 ГК вещь признана неделимой , взыскание может быть обращено на нее только в целом. Возможность выделения из такой вещи составной части, в том числе в целях продажи ее отдельно, устанавливается законом или судебным актом. На таких условиях участвует в гражданском обороте единый недвижимый комплекс, определяемый в ст. 133.1 ГК как совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, которые либо расположены на одном земельном участке, либо неразрывно связаны физически или технологически (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие линейные объекты). При этом в едином госреестре прав на недвижимое имущество регистрируется право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь. В силу прямого указания ст. 1331 ГК в отсутствие названной регистрации такая совокупность вещей не является единым недвижимым комплексом (п. 39 Пост. Пленумаот 23.06.2015 г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). Напротив, предприятие как объект права рассматривается как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, в связи с чем объектом сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав на такой объект может быть как предприятие в целом, так и его часть (ст. 132 ГК). Соответственно, предприятие делимо, что вполне оправданно: в состав этого имущественного комплекса входят, в частности, сырье, продукция, а это объекты отдельно заключаемых договоров поставки.

Сложная вещь может быть образована соединением нескольких вещей для их использования по общему назначению (сервиз, коллекция и т.п.). По правилу ст. 134 ГК действие сделки, совершенной по поводу сложной вещи, распространяется на все входящие в нее вещи , однако стороны могут в такой сделке предусмотреть иное. Аналогичен правовой режим главной вещи и принадлежности: по правилу ст. 135 ГК принадлежность следует судьбе главной вещи – если в договоре не предусмотрено иное (права залогодержателя на вещь как предмет залога распро­страняются на ее принадлежности, если иное не предусмотрено договором (п. 1 ст. 340).

Плоды, продукция идоходы по правилу ст. 136 ГК принадлежат собственнику вещи. Плоды – есте­ственные поступления, создаваемые самой вещью (плоды деревьев, приплод животных); продукция – технические поступления от производственного ис­пользования вещи; доходы – обычно денежные приращения от участия вещи в гражданском обороте (дивиденды, проценты, арендная плата). Так, при истребовании имущества по виндикационному иску собственник вправе требовать от недоб­росовестного владельца возврата (или возмещения) всех доходов, которые тот извлек или должен был извлечь за время владения – ст. 303ГК.

Деньги по правовой природе являются сложным объектом, включающим наличные деньги, безналичные денежные средства и электронные деньги. Наличные деньги – это денежные знаки: банкноты (банковские билеты) и монеты, являющиеся безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваемые его активами. Это разновидность заменимых вещей, определенных родовыми признаками, поэтому наличные деньги не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя (п. 3 ст. 302 ГК). В отличие от других заменимых вещей они определяются не по количеству купюр, а по денежным единицам, которые в них содержатся. Право собственности на наличные деньги связано не с конкретной ассигнацией или монетой, а с номинальной стоимостью, отраженной на этой ассигнации или монете. Наличные деньги могут быть индивидуализированы путем записи номера отдельного денежного знака, и тогда они превращаются в вещи индивидуально-определенные. Наличные деньги могут быть предметом договоров займа, дарения, мены. Безналичные денежные средства отнесены к иному имуществу , в состав которого входят и бездокументарные ценные бумаги. Безналичные денежные средства, являясь правами требования, не могут быть объектом права собственности подобно деньгам в овеществленной форме (банкнотам и монетам). Безналичные денежные средства представляют собой не вещь, а право требования (в частности, клиента к банку), которое носит обязательственный характер (позиция Е.А. Суханова, Л.А. Новоселовой и др.).. По мнению Е.А. Суханова, вопрос о собственнике находящихся на счете клиента банка денежных средств не имеет юридического смысла: эти средства существуют не в виде физически осязаемых вещей, а в виде записей на счетах. Поэтому при безналичных расчетах имеет место лишь передача прав требования к банку. Электронные деньги называют сетевыми. Отличием электронных денег от безналичных денег является их анонимность. Безналичные денежные расчеты с помощью электронных денег предусмотрены Законом о национальной платежной системе. Эти деньгипо правовому режимуне считаютразновидностью безналичных денег, поскольку их нет и на счете: они находятся вне банковского сектора, за пределами контроля центральных банков, и не включены в показатели денежной массы. Эмитентами выступают небанковские учреждения – телефонные, торговые, транспортные компании. Их использование осуществляется с помощью карт или специальных терминальных устройств, связанных с электронными техническими средствами компании-эмитента, которая обеспечивает учет и хранение информации по счетам пользователей.

Ценные бумаги. Более детально урегулирован в ГК правовой режим ценных бумаг: выделены документарные ценные бумаги, которые по правовому режиму приравнены к движимым вещам, и бездокументарные ценные бумаги, приравненные к имущественным правам. Отнесение бездокументарных ценных бумаг к "иному имуществу" должно подчинить бездокументарные ценные бумаги регулированию обязательственным правом, именно поэтому бездокументарные ц.бумаги получили отдельное регулирование, появились специальные нормы, учитывающие специфику их оборота. Бездокументарные ц.б. не выпускают на бумажном носителе, записи о субъектах воплощенных в них прав и объе­ме этих прав ведут в реестре; сами права закреплены в решении о выпуске или ином акте эмитента, выпустившего эти ц.б. в соответствии с требованиями закона. Такая форма фиксации имущественных прав, в частности, используется для акций, удостоверяющих корпоративные права акционеров. ГК рассматривает бездокументарную ц.б. как обязательственные или иные имущественные права, закрепленные в акте лица, выпустившего ц.б., осуществление и передача которых возможны при соблюдении правил учета этих прав , установленных в ст. 149 ГК. Документарная ценная бумага – документ, т.е. официальная запись на бумажном носителе, установленной формы, содержащая необходимые реквизиты (перечень сведений, которые должны быть в ней отражены). Удостоверяет обязательственные и иные права требования (требование переда­чи груза – для коносамента; требование уплаты денежной суммы – для чека, векселя), осуществление и передача которых возможны только при предъявлении документарной ценной бумаги. Утрата владельцем документарной ц.б. влечет невозможность реализации им заключенного в ней права, однако в ст. 148 предусмотрен порядок восстановления прав по утраченной ценной бумаге на предъявителя. При отсутствии в документе обязательных реквизитов документарной ценной бумаги, несоответствии его установленной форме и другим требованиям документ не является ценной бумагой, но при наличии спора сохраняет значение письменного доказательства (п. 2 ст. 143.1.).

По особенностям перехода и реализации воплощенных в документарных ценных бумагах прав выделяют именные ценные бумаги, ордерные и на предъявителя (предъявительские), при этом возможность выпуска или выдачи определенных документарных ценных бумаг в качестве именных либо ордерных может быть исключена законом. Предъявительской является документарная ценная бумага, по которой уполномочен требовать исполнения ее владелец; она наиболее оборотоспособна. По ордерной документарной ценной бумаге уполномочен требовать исполнения ее владелец, если ценная бумага выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца по непрерывному ряду передаточных надписей – индоссаментов. По именной документарной ценной бумаге уполномочен требовать исполнения 1) владелец, указанный в качестве правообладателя в учетных записях; 2) владелец, если ценная бумага была выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца в соответствии с правилами, установленными для уступки требования (цессии).

Правовой режим документарных и бездокументарных ценных бумаг определен правилами параграфов 2 и 3 подраздела 3 части первой ГК об объектах гражданских прав, установившими особенности исполнения, перехода прав и защиты нарушенных прав правообладателей документарных и бездокументарных ценных бумаг. Если иное не установлено ГК, законом или не вытекает из особенностей фиксации прав на бездокументарные ценные бумаги, к ним применяют правила об именных документарных ценных бумагах, правообладатель которых определяется в соответствии с учетными записями (п. 6 ст. 143). Ценные бумаги должны быть названы в таком качестве в законе или признаны таковыми в установленном законом порядке. Наиболее распространены в гражданском обороте акции, облигации, вексель, чек, закладная, коносамент, регламентация которых в качестве ценных бумаг осуществляется отдельными федеральными законами и иными правовыми актами.

Облигация – эмиссионная_ц,б., закреп­ляющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмот­ренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента. Выпуск облигаций – способ привлечения за­емного капитала. Отражает отношения займа, при этом должник – эмитент; креди­тор – держатель облигации. Вексель может быть принят как оплата за товар, услугу, как подтвер­ждение договора займа; по векселю обязываются граждане и ю.лица. Простой вексель – безусловноеобязательство выдавшего вексель лица (векселедателя) уплатить вексельную сумму определенному лицу в установленный срок или по требованию. Переводной вексель – безусловный приказ выдавшего вексель лица, обращенный к плательщику, уплатить вексельную сумму получателю (или по его приказу) в установленный срок или по требованию. Основное право держателя векселя – право на получение платежа. В простом векселе платеж должен последовать по наступлении срока платежа. В переводном векселе плательщик принимает на себя обязательство по оплате вексельной суммы после акцепта – на векселе делается надпись «уплачу» или «акцептован». Взыска­ние вексельной задолженности отличается от взыскания иного долга: по требованиям, основанным на протесте векселя, сразу выдается судебный приказ и производится исполнение (не надо решение суда); если же вексель не отвечает установленным требованиям, он сохраняет значение письменного доказательства по спору о взыскании долга на основе решения суда.Чек – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю (ст. 877). Чекодатель – лицо, выписавшее чек; чекодержатель – владелец выписанного чека. Плательщик – кредитная организация, производящая платеж по чеку; это банк, где есть средства чекодателя, которыми он вправе распоряжаться путем выставле­ния чеков. Чек действителен, если соблюдена форма и правиль­но заполнены реквизиты. Чековое обращение в основном регламентировано ст. 877–885 ГК. Передача прав по ордерному чеку производится путем индоссамента, по чеку на предъявителя – путем передачи чека. Именной чек передаче не подлежит. Предъявляется чек к платежу чекодержателем через об­служивающий его банк. Если плательщик откажет в оплате, факт отказа надо удостоверить, после чего чекодержатель может требовать платежа по че­ку от всех солидарных должников.

Нематериальные объекты гражданских прав – этообъекты интеллектуальной собственности и нематериальные блага.

Нематериальные блага . Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага (в ст. 151 ГК они названы личными неимущественными правами) гражданским законодательством не определяются и не устанавливаются , а только защищаются. Это означает, что данная категория прав принадлежит человеку от рождения или в силу закона вне зависимости от его гражданской право и дееспособности. Личные неимущественные права именно человека, а не гражданина принципиально отличаются от имущественных прав тем, что они неотчуждаемы и непередаваемы иным способом другим гражданам. Категория осуществления имущественных прав неприменима к нематериальным благам. Человек в силу своего существования обладает ими, нет необходимости приобретать и осуществлять эти права и исполнять обязанности, используя институт праводееспособности. Гражданин осуществляет личные неимущественные права вне рамок права (создает своим поведением представление у окружающих о своих профессиональных и деловых качествах, дает самооценку своих личных качеств и т.п.).

Будучи неотделимыми от человека – носителя личных неимущественных прав, нематериальные блага индивидуализируют его, делают человека неповторимым. Нематериальные блага действуют в течение всей жизни человека, на их нарушение не распространяются сроки исковой давности (ст. 208 ГК). В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные блага, принадлежащие умершему, могут защищаться другими лицами (абз. 3 п. 2 ст. 150 ГК). Нематериальные блага не только являются личными неимущественными правами, но и выступают в качестве объектов гражданских прав (ст. 128 ГК). Законодатель отграничил в специальной норме права неотчуждаемые права и свободы человека от имущественных прав, установив, что они не регулируются, а защищаются гражданским законодательством. Нематериальные блага не имеют и не могут иметь стоимости, товарности. Классификация нематериальных благ:

1. Личные неимущественные права, гарантирующие неприкосновенность гражданина как человека (жизнь и здоровье, личная неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, неприкосновенность личного облика и изображения).

3. Честь, доброе имя и репутация возникающие не благодаря рождению и существованию человека, а в силу его поведения или отношения к нему в гражданском обществе. ГК посвящает этим нематериальным благам специальную ст. 152.

4. Свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства (сейчас называются не правом, а свободой гражданина, что значительно расширяет его возможности в реализации материальных благ, возникающих в силу закона.

Сущность личного неимущественного права – оно обеспечивает гражданину физическую и интеллектуальную неприкосновенность его внутреннего мира как личности. Если носитель имущественного права имеет такие проявления субъективного права, как принадлежность, осуществление, изменение, передача другому лицу, прекращение, защита, то обладатель нематериального блага лишь осуществляет возникшие у него права и свободы от рождения или в силу закона, имея возможность их защиты в случае нарушения.

Компенсация морального вреда. Нарушение физической и интеллектуальной неприкосновенности человека влечет установление специфической ответственности – компенсации морального вреда. Моральный вред отличается от убытков (прямого ущерба и упущенной выгоды), поэтому денежную компенсацию морального вреда нельзя рассматривать по правилам имущественной ответственности. В отличие от принципа полного возмещения убытков, закрепленного в ст. 15 ГК, денежная компенсация морального вреда осуществляется на иных началах. Суд должен учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства – именно в такой последовательности.. Степень физических и нравственных страданий не может учитываться, как указано в ч. 2 ст. 151 ГК, наряду со степенью вины нарушителя, она должна приниматься во внимание в первую очередь.

Обязанность денежнойкомпенсации морального вредаможет быть судом возложена на лицо, действиями которого причинены физические или нравственные страдания при нарушении его личных неимущественных прав, принадлежащих ему нематериальных благ, и в иных предусмотренных законом случаях. Моральный вред может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию лица, ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью и др. Вопросы компенсации морального вреда регулируются правовыми актами, введенными в действие в разное время, поэтому суды выясняют, предусмотрена ли компенсация морального вреда, если предусмотрена, то ­каким правовым актом и когда он введен в действие, совершены ли действия, повлекшие причинение вреда. Случаи компенсации морального вреда независимо от вины определены законодателем (причинение вреда жизни и здоровью источником повышенной опасности; причинение вреда лицу в результате его незаконного осуждения, заключения под стражу, избрания подписки о невыезде, наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; причинение вреда в связи с посягательством на честь, достоинство, деловую репутацию).

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Честь – оценка обществом морально-нравственных качеств личности, а достоинство – оценка этих же качеств самой личностью. Репутация – сложившееся о лице мнение, основанное на оценке его общественно значимых качеств. Деловой репутацией обладают не только физические, но и ю.лица,: в ч. 7 ст. 152 ГК предусмотрено, что в отношении деловой репутации ю.применяются те же правила, что и деловой репутации физических лиц. Отсутствие упоминания в ч. 7 ст. 152 ГК права ю. лиц права на защиту чести и достоинства означает, что эти свойства как категории морально-правовые им не присущи., поскольку ю.лица с точки теории гражданского права –правовая фикция. Выделяют два вида деловой репутации: принадлежащую предпринимателям (собственно деловая репутация) и принадлежащую физическим лицам (профессиональная репутация). Деловая репутация ю.лица и индивидуального предпринимателя –нематериальный актив, который оказывает непосредственное влияние на их деятельность и выступает одним из условий их успешной деятельности –такое значение деловой репутации ю. лиц придал Пленум Верховного Суда РФ в ст. 1 постановления от 24.02.2005 № 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». Деловая репутация может быть передана другому лицу по договору коммерческой концессии, что является отличительной чертой, выделяющих ее из других нематериальных благ, т.к. по общему правилу нематериальные блага неотделимы от личности.

Защита чести, достоинства и деловой репутацииосуществляется посредством опровержения в суде сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина. Истецобязан доказать факт распространения сведений, а также их порочащий характер, и вправе требовать опровержения, если распространивший эти сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Распространение сообщение в той или иной, в т.ч. устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не признается распространением, если были приняты меры, чтобы сведения не стали известными третьим лицам. Не соответствующими действительности признают утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности в указанное время. Не признают не соответствующими действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и др. процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законом процессуальный порядок Порочащими являются сведения, содержащие утверждения о нарушении лицом законодательства, неэтичном поведении, недобросовестном осуществлении хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении обычаев делового оборота, и иные, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо ю.лица. Способы опровержения и прекращения распространения таких сведений, распространенных в средствах массовой информации, в документе, исходящем от организации, а также если они стали доступны после распространении в сети «Интернет», определены законодателем (п.п. 2– 5 ст. 152). Порядок опровержения порочащих сведений в иных случаях устанавливает суд. При этом гражданин наряду с опровержением распространенных порочащих сведений или опубликованием ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных их распространением. Эти же правила, кроме положений о компенсации морального вреда, суд может применить по иску гражданина, доказавшего несоответствие действительности любых иных распространенных о нем сведений.

Новая редакция ст.152.1 позволяет реально обеспечить охрану изображения гражданина , если оно получено или использовалось с нарушением установленных ГК правил обнародования и использования изображения: на основе решения суда изготовленные для введения в гражданский оборот и находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей с изображением лица изымаются и уничтожаются без компенсации; если изображение распространено в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления изображения, пресечения или запрещения дальнейшего его распространения (п.п. 43–49 Постановления Пленумаот 23.06.2015 г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). Обнародование изображения гражданина – осуществление действия, которое впервые делает данное изображение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа либо любым др. способом, включая размещение в сети "Интернет". За исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1-3 п. 1 статьи 152.1 ГК, обнародование изображения гражданина, в том числе размещение его самим гражданином в сети "Интернет", и общедоступность такого изображения сами по себе не дают иным лицам права на свободное использование такого изображения без получения согласия изображенного лица. Вместе с тем, обстоятельства размещения гражданином своего изображения в сети "Интернет" могут свидетельствовать о выражении таким лицом согласия на дальнейшее использование данного изображения, например, если это предусмотрено условиями пользования сайтом, на котором размещено изображение.Согласие на обнародование и использование изображения гражданина представляет собой сделку (статья 153 ГК). Форма согласия определяется общими правилами ГК о форме сделки, которая может быть совершена в письменной или устной форме, а также путем совершения конклюдентных действий, если иное не установлено законом (напр., использование в агитационных материалах кандидата, избирательного объединения изображения физического лица допускается только с письменного согласия данного физического лица в соответствии с п. 9 ст. 48 ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"). Предусмотренное статьей 152.1 ГК согласие гражданина может содержать ряд условий, определяющих порядок и пределы обнародования и использования его изображения (напр., о сроке, на который оно дано, о способе использования изображения). Если согласие на обнародование и использование изображения было дано в устной форме либо путем совершения конклюдентных действий, им охватывается использование изображения в том объеме и в тех целях, которые явствуют из обстановки. Факт обнародования и использования изображения определенным лицом подлежит доказыванию лицом, запечатленным на изображении. Обязанность доказывания правомерности обнародования и использования изображения гражданина возлагается на лицо, его осуществившее. Согласие гражданина на использование его изображения может быть отозвано в любое время, но лицо, которое обладало правом на использование изображения, может потребовать возмещения причиненных отзывом убытков (ст. 15 ГК). В случае смерти гражданина, смерти или отсутствия всех перечисленных в п. 1 ст. 152.1 ГК лиц (переживший супруг, дети, родители) какого-либо согласия для обнародования и использования изображения данного гражданина не требуется. Без согласия гражданина обнародование и использование его изображения допустимо в силу подпункта 1 п. 1 ст. 152.1 ГК, когда имеет место публичный интерес (в частности, гражданин является публичной фигурой – занимает государственную или муниципальную должность, играет существенную роль в общественной жизни в сфере политики, экономики, искусства, спорта или любой иной области), а обнародование и использование изображения осуществляется в связи с политической или общественной дискуссией или интерес к данному лицу является общественно значимым. Вместе с тем согласие необходимо, если единственной целью обнародования и использования изображения лица является удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни либо извлечение прибыли. Не требуется согласия на обнародование и использование изображения гражданина, если оно необходимо в целях защиты правопорядка и государственной безопасности (напр., в связи с розыском граждан, в том числе пропавших без вести либо являющихся участниками или очевидцами правонарушения). Не требуется согласия гражданина для обнародования и использования изображения, полученного при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, в т.ч. в открытых судебных заседаниях, на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и др.), кроме случаев, когда изображение является основным объектом использования. Так, изображение гражданина на фотографии, сделанной в публичном месте, не будет являться основным объектом использования, если в целом фотоснимок отображает информацию о проведенном публичном мероприятии, на котором он был сделан. Если изображенные на коллективном фотоснимке граждане очевидно выразили свое согласие на фотосъемку и при этом не запретили обнародование и использование фотоснимка, то один из них вправе обнародовать и использовать такое изображение без получения дополнительного согласия от иных изображенных на фотоснимке лиц, кроме случаев, если такое изображение содержит информацию о частной жизни указанных лиц (п. 1 ст. 152.2 ГК).

Появились нормы статьи 152.2, не допускающие без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, кроме случаев, когда такая информация стала общедоступной ранее, была раскрыта самим гражданином или по его воле либо если сбор, хранение, распространение и использование такой информации совершены в государственных, общественных или публичных интересах. Сторона обязательства не вправе разглашать информацию о частной жизни граждан, являющихся сторонами (третьими лицами) в данном обязательстве, ставшую известной в связи с возникновением и исполнением обязательства, если возможность такого разглашения прямо не предусмотрена соглашением. Неправомерным признано использование информации о частной жизни лица при создании с ее использованием произведений науки, литературы и искусства, если такое использование нарушает интересы гражданина. Если полученная с нарушением правил ст. 152.2 ГК информация содержится на материальных носителях, гражданин вправе предъявить требование в суд о ее удалении, пресечении или запрете дальнейшего распространения, в т.ч. путем уничтожения без компенсации соответствующих материальных носителей.

Объекты интеллектуальной собственности. К охраняемым объектам интеллектуальной собственности отнесены: 1) объекты авторских и смежных прав); 2) объекты патентных прав; 3) средства индивидуализации ю.лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; 4) секреты производства (ноу-хау); 5) селекционные достижения; 6) топологии интегральных микросхем – ст. 1225. На объекты интеллектуальной собственности возникают исключительные и личные неимущественные права (право авторства, право на имя, иные). Исключительные права являются имущественными, первоначально возникают у автора, но могут быть переданыим др. лицу по договору или перейти к др.лицам по иным законным основаниям. Лицо, обладающее исключительным правом (правообладатель ), может использоватьэто право по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, распоряжаться исключительным правом, а также разрешать и запрещать другим лицам использование объекта. Использование объектов исключительных прав без согласия правообладателя влечет имущественную ответственность.

Объектами авторских прав являются произведениянауки, литературы и искусства (самостоятельные творческиепроизведения, производные и составные произве­дения). Производные – это переработки самостоятельного произведения (переводы, экранизации, аранжировки, инсценировки, др.). Составное произведение – результат творческого труда по подбору или расположению материалов (сборники, энциклопедии, базы данных, др.). Авторские права распространяются на произведения, выраженные в объективной (т.е. доступной для восприятия)форме (письменной, устной, в форме изображения, звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме, иной). Не являются объектами авторских прав:1) официальные документы, в т.ч. нормативные акты, судебные решения, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы; 2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, ден

1. Права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

2. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

3. Договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (пункт 2 статьи 160), кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом.

Комментарий к Ст. 847 ГК РФ

1. Из п. 1 комментируемой статьи следует, что банковским счетом может распоряжаться не только сам клиент, но и другие лица, действующие от его имени, при условии представления клиентом в банк документов, подтверждающих их правомочия.

Распоряжение счетом может осуществляться уполномоченными лицами путем:

— оформления расчетных и кассовых документов на списание средств со счета;

— акцепта платежного требования — при акцептной форме безналичных расчетов;

— получения информации, составляющей банковскую тайну;

— реализации иных прав клиента — стороны по договору банковского счета, если полномочие этих лиц на распоряжение счетом не ограничено законом или правоустанавливающим документом. Так, лица, уполномоченные распоряжаться счетом физического лица на основании доверенности, могут совершать в отношении средств на счете только те действия, которые в принципе могут совершаться через представителя. Например, представитель не может составить завещательное распоряжение на случай смерти доверителя. Оно может быть составлено лично физическим лицом — клиентом банка.

2. Порядок удостоверения права распоряжения денежными средствами может быть различным в зависимости от правового положения клиента банка.

Счетом физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, может распоряжаться сам клиент и(или) его представитель, уполномоченный на это соответствующей доверенностью. Для подтверждения полномочий самого клиента — физического лица он должен предъявить в банк паспорт или заменяющий его документ. При этом в качестве документа, удостоверяющего личность, может быть представлен даже паспорт гражданина СССР (Определение ВС РФ от 4 ноября 2003 г. N КАС 03-521).

Образцы подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, должны быть внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати (при наличии) в качестве лиц, обладающих правом первой подписи.

В соответствии с п. 7.7 Инструкции ЦБ РФ N 28-И индивидуальный предприниматель может не указываться в карточке в качестве лица, наделенного правом первой подписи, при условии наделения правом первой подписи иных лиц.

3. Счетом юридического лица могут распоряжаться лица, обладающие правом первой или второй подписи на соответствующем правовом основании, образцы подписей которых внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати. Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, может быть засвидетельствована нотариально или банком, открывающим счет.

В соответствии с п. 7.5 Инструкции ЦБ РФ N 28-И право первой подписи может принадлежать:

— руководителю клиента — юридического лица (единоличному исполнительному органу), что подтверждается соответствующими документами об избрании или назначении на должность. При этом закон не связывает возникновение либо прекращение полномочий единоличного исполнительного органа с фактом внесения в государственный реестр соответствующих сведений (Постановление Президиума ВАС РФ от 14 февраля 2006 г. N 12580/05);

— иным лицам (за исключением лиц, которым может принадлежать только право второй подписи), наделенным правом первой подписи распорядительным актом клиента — юридического лица, либо на основании доверенности;

— управляющему или управляющей организации. Если управляющая организация, выполняющая функции единоличного исполнительного органа, предоставляет своим сотрудникам либо сотрудникам клиента — юридического лица право первой подписи от имени клиента — юридического лица, такое право может быть предоставлено на основании распорядительного акта управляющей организации либо доверенности. В качестве лица, имеющего право первой подписи, может выступать единоличный исполнительный орган управляющей организации.

В соответствии с п. 7.6 Инструкции ЦБ РФ N 28-И право второй подписи может принадлежать:

— главному бухгалтеру клиента — юридического лица и(или) лицам, уполномоченным на ведение бухгалтерского учета, на основании распорядительного акта клиента — юридического лица;

— лицам, уполномоченным на ведение бухгалтерского учета в обособленном подразделении клиента — юридического лица, на основании распорядительного акта руководителя данного обособленного подразделения при наличии у него соответствующих полномочий.

— иным лицам, в том числе централизованной бухгалтерии.

В соответствии с п. 7.7 Инструкции ЦБ РФ N 28-И руководитель клиента — юридического лица и главный бухгалтер клиента — юридического лица могут не указываться в карточке в качестве лиц, наделенных правом, соответственно, первой или второй подписи, при условии наделения правом первой или второй подписи иных лиц.

Правом первой или второй подписи могут быть наделены одновременно несколько сотрудников юридического лица.

Наделение одного физического лица одновременно правом первой и второй подписи не допускается.

Если руководитель клиента — юридического лица ведет бухгалтерский учет лично, в карточке проставляется собственноручная подпись (подписи) лица (лиц), наделенного правом только первой подписи.

Право первой или второй подписи может быть предоставлено временно лицам, не указанным в основной карточке. Речь идет о случаях временного замещения лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, в период их болезни, отпуска или командировки. В этом случае в банк должна быть представлена временная карточка.

4. Поскольку карточка представляет собой документ, содержащий удостоверенные образцы подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и образец оттиска печати клиента, на практике нередко высказывается мнение, что банковская карточка является тем документом, который удостоверяет права лиц, подписи которых она содержит, распоряжаться счетом другого лица. Иными словами, необходимо выяснить, является карточка полномочием на распоряжение счетом в смысле комментируемой статьи или такие функции выполняют другие документы.

Согласно установившейся традиции счетом юридического лица могут распоряжаться одновременно два уполномоченных лица — обладатели первой и второй подписи. Счетом физического лица — потребителя, физического лица — предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном порядке частной практикой (т.е. нотариуса, адвоката), может распоряжаться одно лицо, которому должно принадлежать только право первой подписи. Количество представителей физического лица, уполномоченных распоряжаться счетом, неограниченно. Однако им может принадлежать только право первой подписи. Инструкция ЦБ РФ N 28-И не требует, чтобы карточка к счету физического лица содержала образец подписи лица, наделенного правом второй подписи.

Применительно к счетам юридических лиц обладание правом первой или второй подписи четко увязано с той должностью, которую занимают уполномоченные лица. Из гл. 3, 4, 6 Инструкции ЦБ РФ N 28-И следует, что одновременно с банковской карточкой в банк должны представляться документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

В соответствии с п. 7.5 Инструкции ЦБ РФ N 28-И право первой подписи на расчетных документах может принадлежать самому клиенту — физическому лицу. Поскольку он является стороной договора банковского счета, ему не требуется никаких особых дополнительных полномочий, чтобы распоряжаться собственным счетом. Соответственно, в этом случае банковская карточка определенно не может считаться полномочием на распоряжение счетом.

Во всех других перечисленных выше случаях банковская карточка также не предоставляет лицам, подписи которых она содержит, никаких полномочий на распоряжение счетом. Согласно Инструкции ЦБ РФ N 28-И для подтверждения их полномочий вместе с банковской карточкой должны быть дополнительно представлены иные документы. Таким образом, банковская карточка представляет собой документ технического характера, который необходим банку, чтобы идентифицировать по подписи лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. К банковской карточке должны быть приложены документы, предоставляющие соответствующие полномочия лицам, наделенным правом первой или второй подписи, если они являются представителями или органами клиента — юридического лица. В указанном случае такими документами могут быть: устав юридического лица и протокол общего собрания о назначении определенного лица единоличным исполнительным органом общества или товарищества; доверенность, распорядительный акт руководителя юридического лица (п. п. 7.5 и 7.6 Инструкции ЦБ РФ N 28-И). Владельцу счета — физическому лицу никаких полномочий не требуется. Поэтому только для целей легитимации себя как надлежащего кредитора банка физическое лицо обязано предоставить паспорт. Однако физическое лицо — владелец счета может предоставить третьему лицу право распоряжаться своим счетом. Такое полномочие может следовать только из доверенности. Вполне допустима ситуация, когда представитель, уполномоченный особой доверенностью, не только распоряжается счетом другого физического лица, но также выполняет все действия, необходимые для заключения договора банковского счета, оформления всех необходимых документов и представления банку сведений для идентификации клиента и его представителя. При этом владелец счета может даже не являться в банк.

5. Из п. 1 комментируемой статьи следует, что клиент может распоряжаться счетом лично либо через представителя. Распоряжаться счетом юридического лица может как единоличный исполнительный орган, так и представитель юридического лица. Все сотрудники юридического лица, за исключением единоличного исполнительного органа, могут распоряжаться счетом только в качестве представителей юридического лица.

Между тем полномочия представителя и, как правило, единоличного исполнительного органа юридического лица носят срочный характер. В связи с этим на практике возник вопрос: кто будет распоряжаться счетом юридического лица, если срок полномочий представителя или органа юридического лица, которым согласно банковской карточке предоставлено право первой подписи, истек, однако новых полномочий не предоставлено и новая карточка не представлена?

Ответы на указанный вопрос будут различаться в зависимости от того, идет ли речь об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа либо представителя юридического лица.

Из содержания ст. 182 ГК РФ вытекает, что полномочие представителя может следовать из доверенности, указания закона, распорядительного акта или обстановки. В соответствии с п. 7.5 Инструкции ЦБ РФ N 28-И право первой подписи может принадлежать иным (кроме единоличного исполнительного органа) лицам, наделенным правом первой подписи распорядительным актом руководителя юридического лица либо доверенностью, выдаваемой в порядке, установленном законодательством РФ. Отсюда следует, что письменным полномочием представителя юридического лица на распоряжение банковским счетом является не банковская карточка, а указанные выше доверенность или распорядительный акт (приказ). Поэтому если срок указанных выше полномочий истек, то лица, поименованные в карточке, теряют право распоряжаться счетом.

Иной ответ на вопрос следует дать, если истек срок полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

В соответствии с абз. 3 п. 7.5 Инструкции ЦБ РФ N 28-И право первой подписи принадлежит руководителю клиента — юридического лица (единоличному исполнительному органу). При оформлении карточки образцов подписи и оттиска печати кредитная организация должна указать срок полномочий единоличного исполнительного органа (п. 2.5 приложения N 2 к Инструкции ЦБ РФ N 28-И).

В соответствии с подп. 8 п. 1, п. 3 ст. 48, п. 3 ст. 69 Закона об акционерных обществах, а также подп. 4 п. 2 ст. 33 и п. 1 ст. 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об обществах с ограниченной ответственностью) избрание единоличного исполнительного органа отнесено, в частности, к компетенции общего собрания акционеров (участников) общества. В соответствии со ст. 58 и ч. 2 ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) после этого с единоличным исполнительным органом должен быть заключен срочный трудовой договор.

———————————
Собрание законодательства РФ. 1998. N 7. Ст. 785.

Согласно п. 1 ст. 47 Закона об акционерных обществах годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые обществом, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. В соответствии со ст. 34 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общее собрание участников общества, на котором должны рассматриваться и утверждаться годовые результаты деятельности общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Принимая во внимание, что финансовый год, согласно п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. N 60н, начинается 1 января и заканчивается 31 декабря, можно сделать вывод, что юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества вправе проводить очередное (годовое) общее собрание участников (акционеров) по истечении 12 месяцев с даты проведения предыдущего собрания, но не ранее марта и не позднее апреля (для обществ с ограниченной ответственностью) или июня (для акционерных обществ) текущего года. Следовательно, может сложиться ситуация, когда срок полномочий единоличного исполнительного органа общества истекает ранее установленного срока проведения годового общего собрания. В указанный период в банк не могут быть представлены документы, подтверждающие продление полномочий единоличного исполнительного органа. Однако сложившееся положение является нормальным и не дает банку основания отказаться от проведения операций по счету. В соответствии со ст. 58 ТК РФ в случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу, и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. На основании изложенного можно сделать вывод, что полномочия лица, являющегося единоличным исполнительным органом, действуют до момента его переизбрания на общем собрании участников (акционеров).

Представляется, что в случаях, когда очередное общее годовое собрание участников (акционеров) проводится юридическим лицом по истечении года с момента проведения последнего общего собрания участников (акционеров), а в учредительных документах указан срок полномочий, исчисляемый годами, кредитная организация обязана рассматривать лицо, являющееся единоличным исполнительным органом, как лицо, обладающее правом подписи до срока, в пределах которого юридическое лицо обязано провести очередное (годовое) общее собрание участников (акционеров) в соответствии с указанными выше нормами законов.

Срок действия полномочий единоличного исполнительного органа, указанный в банковской карточке, в этом случае служит лишь ориентиром для принятия банком соответствующего решения. Банковская карточка сама по себе не предоставляет никаких полномочий. Она является лишь техническим документом, в котором собрана вся необходимая информация о лицах, уполномоченных распоряжаться счетом, и без документов, предоставляющих такие полномочия, не может быть использована.

6. О праве третьего лица на списание средств без согласия владельца счета (п. 2 комментируемой статьи) см. комментарий к ст. 854 ГК РФ.

7. В соответствии с п. 3 комментируемой статьи распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, может осуществляться путем представления расчетных документов в электронной форме, а также с использованием иных видов связи. Указанный порядок расчетов должен быть согласован договором. Однако в этом случае представленные документы должны: а) содержать согласованные сторонами признаки, позволяющие достоверно установить, что они исходят от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК); б) быть подписаны уполномоченными лицами (ст. 160 ГК).

При использовании электронных средств платежа распоряжение счетом не может осуществляться на основании расчетных документов, содержащих собственноручные подписи лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. В соответствии с п. 1.7 Инструкции ЦБ РФ N 28-И вместо них применяются аналог собственноручных подписей (АСП) лиц, обладающих правом первой или второй подписи, а также согласованные в договоре коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий.

Практика выработала несколько разновидностей АСП. В этих целях часто используется электронная цифровая подпись (ЭЦП), которая позволяет установить подлинность, авторство и целостность документа и одновременно является аналогом физической подписи уполномоченного лица. Порядок использования ЭЦП регулируется Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» . Правила использования ЭЦП и иных аналогов собственноручной подписи при расчетах определяются временным положением ЦБ РФ от 10 февраля 1998 г. N 17-П «О порядке приема к исполнению поручений владельцев счетов, подписанных аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными организациями» .

———————————
Собрание законодательства РФ. 2002. N 2. Ст. 127.

Вестник Банка России. 1998. N 10.

Персональный идентификационный номер (ПИН), применяемый при расчетах с помощью кредитных, дебетовых и предоплаченных карт, может выполнять функции аналога собственноручной подписи в случаях, предусмотренных договором.

8. Пунктом 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. N 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета» (далее — Постановление Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. N 5) предусмотрено, что в случаях передачи платежных документов в банк в письменной форме банк должен проверить по внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и печати на переданном в банк документе образцам подписей и оттиска печати, содержащимся в переданной банку карточке, а также наличие доверенности, если она является основанием для распоряжения денежными средствами, находящимися на счете.

———————————
Вестник ВАС РФ. 1999. N 7.

В случае электронных расчетов принадлежность ЭЦП или ПИН-кода уполномоченному лицу выявляет программа проверки.

Судебная практика признала обоснованным списание средств со счета юридического лица по расчетному документу, содержащему только одну подлинную подпись — первую. Подпись главного бухгалтера (вторая подпись) была признана судебной экспертизой поддельной. По мнению суда, подписание платежных поручений самим генеральным директором, являющимся в соответствии со ст. 53 ГК РФ надлежащим исполнительным органом юридического лица, полномочным его представлять, служит подтверждением воли юридического лица на перечисление денежных средств согласно их реквизитам (Постановление ФАС Московского округа от 19 декабря 2006 г. по делу N КГ-А40/12083-06).

I. Особенности правового режима недвижимого имущества . Ста­тья 130 ГК РФ гласит: «К недвижимым вещам (недвижимое иму­щество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, переме­щение которых без несоразмерного ущерба их назначению невоз­можно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, со­оружения, объекты незавершенного строительства». В тоже время выделение в Гражданском кодексе недвижимого имущества позволяет отнести в его состав не только сами недви­жимые вещи, но и вещные права на них. Объясняется это сле­дующими причинами. Использование вещей лицами, не являю­щимися их собственниками, возможно только путем предоставле­ния им собственниками соответствующих вещных прав. И потому объектами гражданских прав на пользование чужими вещами не вещи как таковые, а лишь права на их использование. Как след­ствие, данные права становятся объектами экономического обо­рота и связанных с ним правоотношений. Подтверждением отне­сения к составу недвижимого имущества вещных прав служит ст. 131 ГК, которая называется «Государственная регистрация не­движимости». Вопреки своему названию в содержании статьи в качестве объекта государственной регистрации называются не са­ми недвижимые вещи, а право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи. Что же касается понятия «недвижимость», то в законодатель­стве отсутствуют какие-либо критерии для определения его само­стоятельного значения. Анализ норм Гражданского кодекса и Фе­дерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государствен­ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ)2 позволяет сделать вывод об использовании терминов «недвижимое имущество» и «недвижимость» в качестве равнозначных.

Первую категорию недвижимого имущества составляют зе­мельные участки и участки недр, которые относятся к недвижи­мому имуществу в силу своих естественно-природных свойств. Земельные участки и участки недр характеризуются абсолютной неперемещаемостью", физической невозможностью эксплуатации иных объектов недвижимости без использования земельных уча­стков. Данный признак подчеркивает определенный «приоритет» земельного участка перед иными неперемещаемыми объектами недвижимости (например, участками недр). Вторую категорию объектов недвижимости составляют объек­ты, характерным признаком которых является прочная связь с землей, вследствие чего их перемещение невозможно без несо­размерного ущерба их назначению (недвижимость по фактиче­ским и юридическим свойствам). Согласно ст. 130 ГК к этой ка­тегории относятся, в частности: леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Ка­ждый из названных объектов обладает определенной спецификой. В третью категорию объектов недвижимости попадают объек­ты, которые хотя и не отвечают признаку прочной связи с землей и невозможности перемещения без несоразмерного ущерба их це­левому назначению, тем не менее законом подчинены правовому режиму недвижимости. Признание недвижимостями вещей (иму­щества), не являющихся таковыми ни по природным, ни по фак­тическим свойствам, можно объяснить тем, что, сообразуясь с по­требностями юридического быта, государство считает необходимым вывести из под общего и подвести под более строгий правовой ре­жим имущество, значение которого велико для всего гражданского оборота. Нельзя в отношении наиболее важных с точки зрения имущественного оборота и обеспечения безопасности видов имущества предоставить правообладателю свободу усмотрения в вопро­сах приобретения, использования и распоряжения, которая в рам­ках общего правового режима имущества определена для собствен­ников и обладателей обычного имущества. Так, согласно п. 1 ст. 130 ГК к недвижимости относятся под­лежащие государственной регистрации воздушные и морские су­да, суда внутреннего плавания, космические объекты (запускае­мые человеком спутники, орбитальные станции и т. д.). Предприятие в целом как имущественный комплекс, исполь­зуемый для осуществления предпринимательской деятельности, также признается недвижимостью (п. 1 ст. 132 ГК) Теперь перейдем к рассмотрению некоторых особенностей правового режима недвижимости. В первую очередь надо отметить то значение, которое имеет для недвижимости факт государ­ственной регистрации. Согласно ст. 131 ГК к вещным правам на недвижимость, подлежащим государственной регистрации, отно­сятся право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого вла­дения, право постоянного пользования земельным участком, сер­витута, ипотека, а также иные права в случаях, предусмотренных Кодексом и иными законами. Государственной регистрации под­лежат и отдельные обязательственные права (аренда, доверитель­ное управление и т. д.). Регистрируются ограничения указанных прав, их возникновение, переход и прекращение. Порядок реги­страции определяется правилами Закона о регистрации прав на недвижимое имущество. В силу с п. 1 ст. 2 Закона о регистрации прав на недвижимое имущество государственная регистрация прав - это юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ог­раничения (обременения), перехода или прекращения прав на не­движимое имущество. В этом состоит принцип публичности всех вещно-правовых актов на недвижимость. Принцип публичности дополняется принципом достоверности : всякая запись в реестре имеет полную юридическую силу для третьих лиц, даже если она не соответствует действительности. Государственная регистрация является единственным доказатель­ством существования зарегистрированного права и может быть оспорена только в судебном порядке (п. 1. ст. 2 Закона о регист­рации прав на недвижимое имущество). Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан предоставлять информацию о произведенной реги­страции и зарегистрированных правах любому лицу (п. 4 ст. 131 ГК). Помимо рассмотренных особенностей правового режима не­движимости Гражданский кодекс закрепляет и другие специаль­ные правила оборота недвижимости:

обязательство, предметом которого является недвижимость, по общему правилу исполняется в месте ее нахождения (ст. 316);

установлены специальные правила: приобретения права собственности на бесхозяйные недвижимые вещи (ст. 225); более длительные сроки для приобретательной давности на недвижимое имущество (ст. 234); прекращения права собственности на здания, сооружения или другое недвижимое имущество в связи с изъяти­ем участка, на котором оно находится, для государственных или муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего использования земли (ст. 239); распоряжения недвижимым имуществом, принад­лежащим государственному и муниципальному предприятию (ст. 295); залога недвижимого имущества (ст. 334); обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество (ст. 349);

специальные правила Гражданского кодекса предъявляют повышенные требования к форме и содержанию договоров, пред­метом которых выступает недвижимое имущество

II. Правовой режим денежных средств. В силу ст. 128 ГК деньги (наряду с иными объектами) отно­сятся к вещам. Однако под «вещами», как уже отмечалось, Ко­декс понимает и имущественные права. Это означает, что в рам­ках данной статьи законодатель поставил знак равенства между понятиями «деньги» и «денежные средства». Но это один из взглядов на правило ст. 128 ГК. В юридической литературе существует целая палитра точек зрения на природу денег. Начнем с того, что ряд ученых предла­гают различать понятия «деньги» и «денежные средства». Распро­странено мнение, согласно которому деньги - объект вещных прав, а безналичные денежные средства - разновидность имуще­ственных прав. Иначе говоря, деньгами называются только на­личные денежные суммы, в то время как средства на банковских счетах именуются «денежными средствами». В науке гражданского права существует точка зрения на природу денег, включая и безналичные денежные средства. Деньги (равно и ценные бумаги) не являются телесными вещами. Они (деньги) есть разновидность документов . Деньги также являются товаром особого свойства, т. е. выступают лишь как стоимость товара. «Как стоимость, товар есть деньги», - писал К. Маркс. У денежной массы отсутствует потребительная стоимость, но есть меновая стоимость. В этом ка­честве деньги выполняют роль универсального средства расчетов за приобретаемые товары, работы, услуги. Наряду с платежной функцией деньги выполняют и такие функции, как мера стоимо­сти, средство накопления, средство обращения. С позиции права денежные средства обладают общим право­вым режимом. К числу элементов такого режима относятся: а) деньги являются самостоятельным объектом ряда гражданско-правовых обязательств (например, могут быть предметом займа, дарения, кредитного договора); б) на денежные средства может быть обращено взыскание по обязательствам; в) признание денежных средств имуществом влечет обязанность их владельцев вести бухгалтерский учет этого имущества; г) включение денежных средств в состав активов их владельцев - коммерческих организаций означает их участие в расчете величины (показателя) чистых активов хозяйственных обществ и товариществ; д) денежные средства в составе имущества могут быть признаны объектом налогообложения. В рамках общего режима существуют специальные режимы наличных денег и безналичных денежных средств. Эта градация режимов получила закрепление в правовом регулировании денеж­ной массы3.

Безналичные денежные средства - это тоже деньги, которые (прежде всего с экономической позиции) ничем не отличаются от наличных денег. В свою очередь, безна­личная форма денежных средств не влияет на экономическую сущность и юридическую природу денег. Безналичные деньги, на­ходящиеся на банковском счете, не отрываются от собственника. Нельзя согласиться с мнением о том, что когда клиент сдает деньги в кассу банка для зачисления на свой расчетный счет, то такие деньги поступают в собственность банка. В данном случае нет никакой трансформации вещных прав на деньги в обязатель­ственные права. Причем указанная трансформация правоотноше­ний не предусмотрена действующим законодательством. Правильнее здесь говорить о прекращении права собственно­сти на деньги, однако возникает вопрос об основании такого прекращения. Статья 235 ГК (п. 1) содержит перечень оснований прекращения права собственности. В частности, право собствен­ности прекращается при отчуждении собственником своего иму­щества другим лицам. В рассматриваемой ситуации деньги не отчуждаются собствен­ником, а передаются на условиях заключенного договора банковского счета (гл. 45 ГК), который включает обязанности банка принимать и выдавать денежные средства клиента и проводить операции по его счету. В таком договоре не закрепляется (и не может быть закреплен) порядок утраты клиентом права собствен­ности на принадлежащие ему деньги и приобретение так назы­ваемого права требования. Едва ли можно признать убедительными доводы ученых о том, что в результате такой передачи право собственности на безналичные деньги утрачивается и у банка, и у клиента. Весьма странная картина: безналичные денежные средства - это ничей­ное имущество. Считаем неубедительными аргументы о прекращении права собственности - отсутствие индивидуализированного вещного объекта, невозможность возврата банком тех же самых купюр и другие причины физического характера. «Будучи родовыми ве­щами, деньги... определяются в гражданском обороте не по своим физическим свойствам, а исключительно по числовому отноше­нию к определенной абстрактной единице...» Конечно, деньги можно индивидуализировать по номерам и серии. Но едва ли в этом есть необходимость при передаче наличных денег в кассу банка либо при перечислении денежных средств. В силу физических и экономических свойств деньги (налич­ные и безналичные) существуют как универсальное средство пла­тежа. Будучи движимой вещью, деньги характеризуются такими свойствами, как заменимость и делимость. И здесь не имеет принципиального значения форма денег (последняя не определя­ет содержания явления). Применительно к безналичным денежным средствам ярко прослеживается дуализм вещного и обязательственного права: с одной стороны, деньги есть вещь, с другой - по поводу денег возникают имущественные правоотношения (в рамках договора о банковском счете). Тесное переплетение вещно-правовых и обя­зательственно-правовых начал не лишает исследователей основа­ния для утверждения, что деньги (в том числе безналичные) от­носятся к вещам (ст. 128 ГК)

III. Правовой режим ценных бумаг. Ценные бумаги документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обяза­тельных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК). Из нормативного определения вытекают следующие призна­ки , характеризующие ценные бумаги: документарность, удостове­рение ценными бумагами имущественных прав, необходимость предъявления документа для осуществления или передачи этих прав.В первую очередь надо отметить, что ценная бумага представ­ляет собой документ. Гражданский кодекс не содержит определе­ния данного понятия, хотя во многих его статьях можно встре­тить прямые ссылки на документарную форму (ст. 49, 52-57, 61, 63, 173 и др.). Этот пробел определенным образом восполняется иными федеральными законами. Так, ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре до­кументов» (в ред. от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ)1 устанавливает правило: «документ - материальный носитель с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи (фонограммы), изображения или их сочетания, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях общественного использования и хранения». Ценная бумага как документ представляет со­бой материальный носитель с зафиксированной на нем информа­цией. Нужно различать понятия «форма ценной бумаги», «форма фиксации прав по ценной бумаге», «форма выпуска ценных бу­ма». Форма ценной бумаги - указание на документ. С этой точки зрения нет принципиальной разницы между документарными и бездокументарными ценными бумагами. Различие между ними проявляется главным образом в форме фиксации прав на ценные бумаги. Закон о рынке ценных бумаг (ст. 2, 16) различает документарную и бездокументарную формы выпуска ценных бумаг. Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливает­ся на основании предъявления оформленного надлежащим обра­зом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования та­кового, на основании записи по счету депо. Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливает­ся на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на ос­новании записи по счету депо. Причем в силу ст. 16 Закона эмиссионные ценные бумаги мо­гут быть именными или на предъявителя. Именные эмиссионные ценные бумаги выпускаются только в без­документарной форме, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя выпускаются толь­ко в документарной форме. Таким образом, с позиции Закона о рынке ценных бумаг де­ления ценных бумаг на документарные и бездокументарные не существует, а есть лишь эмиссионные ценные бумаги документар­ной или бездокументарной формы выпуска. Ценная бумага должна иметь обязательные реквизиты. Соглас­но п. 1 ст. 144 ГК обязательные реквизиты ценных бумаг (равно и требования к форме ценной бумаге) определяются законом ли­бо в установленном им порядке. Например, сертификат ценной эмиссионной бумаги должен содержать следующие обязательные реквизиты: полное наименование эмитента и его юридический адрес; вид ценных бумаг; государственный регистрационный но­мер эмиссионных ценных бумаг; порядок размещения (ст. 18 За­кона о рынке ценных бумаг). Отсутствие обязательных реквизи­тов ценной бумаги или ее несоответствие установленной законом форме влечет ее ничтожность (п. 2 ст. 144 ГК). Ценная бумага удостоверяет (закрепляет), как правило, имуще­ственные права, принадлежащие уполномоченному лицу. Однако ценные бумаги закрепляют не только имущественные, но и не­имущественные права. Например, акции удостоверяют право ак­ционера на участие в деятельности акционерного общества (право на участие в управлении обществом, право голоса, право на по­лучение информации и др.). Следующий легальный признак ценной бумаги - это ее презентационность . Ценная бумага порождает права в случае ее предъявления должнику в натуре. Осуществление и передача удо­стоверенных ценной бумагой прав возможны только при ее предъявлении (п. 1 ст. 142 ГК). Однако для осуществления и пе­редачи прав, удостоверенных бездокументарной ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютерном). В экономической и юридической литературе называются и другие признаки ценных бумаг (например, публичная достовер­ность, оборотоспособность, стандартность, серийность, ликвид­ность и т. д.). С учетом сказанного можно сформулировать следующие вы­воды. 1. Документарные и бездокументарные ценные бумаги наде­лены общими признаками, что позволяет утверждать о сущест­вовании единого правового режима ценных бумаг. Для них свойственны такие основные признаки, как: удостоверение субъективного гражданского права, публичная достоверность, оборотоспособность. Различны способы удостоверения права собственности на документарные и бездокументарные формы вы­ пуска ценных бумаг. 2 . Будучи объектами гражданского права, документарные и бездокументарные ценные бумаги являются разновидностью ве­щей. Ценная бумага независимо от формы выпуска - это вещь особого рода, что предопределяется функциями ценной бумаги. Все они обладают существенным свойством - их ценность заключается не в качестве материального носителя, а в содержании имущественных и неимущественных прав. Поэтому тот, кто кри­тикует бездокументарные ценные бумаги по причине отсутствия бумажного носителя, должен осознавать в полной мере, что эта критика распространяется и на документарные ценные бумаги. Так, документарные ценные бумаги «осязаемы и наличествуют в виде сертификата». В то же время сертификат не является цен­ной бумагой, а самих ценных бумаг на бумажном носителе не су­ществует при документарной форме выпуска с применением сер­тификата. Поэтому соответствующие (обязательные) реквизиты имеют сертификаты, удостоверяющие права на документарные эмиссионные ценные бумаги (ст. 18 Закона о рынке ценных бу­маг). Следовательно, сертификат - это видимость (фикция) вещ­ного содержания ценной бумаги. У бездокументарных ценных бу­маг нет сертификата, а потому (как считают некоторые ученые) отсутствует возможность относить их к вещам. Классификация ценных бумаг может быть осуществлена по раз­ным основаниям. В зависимости от хозяйственной цели, которая преследуется при их выпуске , они подразделяются на фондовые и коммерческие . К фондовым относятся акции, облигации, депо­зитный и сберегательный сертификаты, производные ценные бу­маги (варранты, опционы), которые обращаются на фондовом (биржевом и внебиржевом) рынке. Коммерческие ценные бумаги обслуживают процесс товарооборота и определенные граждан­ско-правовые сделки (например, вексель, чек, коносамент, двой­ное складское и простое свидетельство). Законодательство не со­держит конкретного перечня фондовых и коммерческих ценных бумаг. Гражданский кодекс лишь в общем плане очерчивает кон­туры правового регулирования отношений, объектом которых яв­ляются ценные бумаги. На фондовом биржевом рынке размещаются только эмисси­онные ценные бумаги . В соответствии со ст. 2 и 16 Закона о рынке ценных бумаг эмиссионные ценные бумаги должны об­ладать тремя признаками: во-первых , закреплять совокупность имущественных и неиму­щественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безус­ловному осуществлению с соблюдением установленных Законом формы и порядка; во-вторых , размещаться выпусками. В силу Закона о рынке ценных бумаг (ст. 2) выпуск ценных бумаг - совокупность цен­ных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковую номинальную стои­мость. Все бумаги одного выпуска должны иметь один государст­венный регистрационный номер; в-третьих , давать ее владельцам равный объем и сроки осу­ществления прав внутри одного выпуска независимо от времени их приобретения. С учетом внешнего вида и способа выпуска ценные фондовые бумаги можно подразделить на основные и производные (вспомога­тельные). В основных ценных бумагах выражено основное имуще­ственное право на имущество, денежные средства и другие пер­вичные ресурсы. Производные ценные бумаги удостоверяют право владельца на покупку или продажу первичных ценных бумаг (ак­ций, облигаций и др.). В числе последних можно назвать варран­ты, опционы и финансовые фьючерсы. В экономической литературе называются и другие виды цен­ных бумаг . Так, в зависимости от срока действия ценные бумаги подразделяются на краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, бессрочные. С учетом того, кто является эмитентом, ценные бу­маги можно классифицировать на государственные и негосударст­венные (корпоративные, иностранных эмитентов, частные). Лю­бая классификация ценных бумаг лишь тогда приобретает практическое значение, когда она становится объектом правового регулирования